專利申請(qǐng)是為了保護(hù)我們的知識(shí)產(chǎn)權(quán),大家都知道,專利申請(qǐng)一般都必須是一種創(chuàng)新。發(fā)明創(chuàng)造,需要有新穎性,創(chuàng)造性等,那么國際上對(duì)于發(fā)明創(chuàng)造都是怎么定義的,發(fā)明創(chuàng)造又有什么含義呢?
在我國專利法當(dāng)中的所說的發(fā)明,每個(gè)國家的做法是有所不同的。一些國家的專利法從正面對(duì)“發(fā)明”作出定義,即規(guī)定哪些主題屬于專利法意義上的“發(fā)明”;一些國家的專利法從反面對(duì)“發(fā)明”作出定義,即規(guī)定哪些主題不屬于專利法意義上的“發(fā)明”。采用前一種做法的典型代表是美國和日本;采用后一種做法的典型代表是歐洲國家。
美國專利法第 100條的標(biāo)題為“定義”, 其第(a) 款規(guī)定,“發(fā)明” 是指“發(fā)明或者發(fā)現(xiàn)”;第101 條的標(biāo)題是“ 能夠被授子專利權(quán)的發(fā)明”,其條文是:任何人發(fā)明或者發(fā)現(xiàn)任何新的、有用的方法、設(shè)備、產(chǎn)品或者物質(zhì)成分,以及對(duì)上述發(fā)明或者發(fā)現(xiàn)的新的、有用的改進(jìn),符合本法規(guī)定的條件和要求的,可以獲得專利權(quán)。上述定義產(chǎn)生于美國建立其專利制度之初,距今已有200多年的歷史,始終未作任何修改。

日本專利法第2條對(duì)發(fā)明的定義是:本法所稱“發(fā)明”,是指利用自然法則所作出的技術(shù)思想創(chuàng)造中具有一定高度的東西。
根據(jù)日本有關(guān)著作的解釋,所謂“自然法則”,包括自然界本來就存在的自然規(guī)律,例如牛頓發(fā)現(xiàn)的運(yùn)動(dòng)定律等,也包括人類通過經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出來的由一定起因而產(chǎn)生一 定后果的認(rèn)識(shí),即經(jīng)驗(yàn)規(guī)律,但是不包括通過智力或者精神活動(dòng)構(gòu)想出來的規(guī)律(如繪圖方法、密碼編制方法等)、人為的規(guī)定(如金融制度、稅收制度、游戲方法等)、經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)律、心理規(guī)律等。
所謂“技術(shù)”,是指為了達(dá)到一定目的而采用的具體手段,不論是工業(yè)上的還是文化上的,只要能夠?qū)嶋H應(yīng)用即可。按照這種理解,文藝、體育以及其他領(lǐng)域都存在技術(shù),例如演奏技術(shù)、投球技術(shù)、立法技術(shù)等,但是這些技術(shù)沒有利用“自然法則”,因此依照日本專利法第2條的規(guī)定不能被授予專利權(quán)。
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