有網友在我們的免費咨詢平臺http://www.nongmuyun.cn/上咨詢這樣一個問題:先申請了軟件著作權,是否還能申請專利?
答案是:當然可以。
首先,我們要弄清楚著作權和專利權是兩個完全不同的概念。
專利權,簡稱“專利”,是發(fā)明創(chuàng)造人或其權利受讓人對特定的發(fā)明創(chuàng)造在一定期限內依法享有的獨占實施權,是知識產權的一種。
著作權,又稱為版權,分為著作人格權與著作財產權。著作權是知識產權中的例外,因為著作權的取得無須經過個別確認,這就是人們常說的“自動保護”原則。
《計算機軟件保護條例》中有明確的解答,該條例第五條規(guī)定:“中國公民、法人或者其他組織對其所開發(fā)的軟件,不論是否發(fā)表,依照本條例享有著作權。”網友在問題中提及的“申請了軟件著作權”,其實是指軟件的開發(fā)者為了取得明確的證據,避免日后陷入糾紛而對軟件的著作權進行了登記。軟件著作權登記分為:1.軟件著作權登記;2.軟件著作權專有許可合同登記;3.軟件專有轉讓合同登記。軟件經過登記后,軟件著作權人享有發(fā)表權、開發(fā)者身份權、使用權、使用許可權和獲得報酬權。
其次,著作權并不保護“構想”本身,只保護“形式”。 對軟件本身的保護由《專利法》和《著作權法》結合來實現,而對軟件的設計思想進行保護則需要通過申請專利來實現。從理論上講,對軟件本身的保護,僅僅是保護了一種具體的編碼程序,而對軟件設計思想的保護則實現了在此設計思想下所有可能編碼形式的打包保護。
再次,軟件的著作權只需具備獨創(chuàng)性,而軟件申請專利保護需要符合新穎性、創(chuàng)造性、實用性等條件。軟件先進行了著作權登記并不影響其進行專利申請。雖然軟件著作權先申請,但是軟件系統的技術核心、構想、模型等沒有公開。申請專利的話,軟件著作權的申請不會有喪失新穎性的問題,因為著作權沒有新穎性,只有獨創(chuàng)性。
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